Методические рекомендации по наследству 2007

Есть ли законные основания использования бюджетным учреждением (дом-интернат) личных вещей умерших граждан, проживавших в данном учреждении, при условии отсутствия у них наследников? Является ли данное имущество выморочным? Каков порядок его дальнейшего использования бюджетным учреждением?

14 августа 2017

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Невостребованные личные вещи умерших граждан, проживавших в доме-интернате, приобретают статус выморочного имущества, которое переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а потому пользоваться и распоряжаться этими вещами учреждение не может.

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ).

Поскольку в отношении имущества умерших граждан, проживавших в доме-интернате, никто из наследников в течение установленных сроков (ст. 1154 ГК РФ) не заявил своих прав, такое имущество приобретает статус выморочного.

Из п. 2 ст. 1151 ГК РФ следует, что выморочное имущество (кроме жилых помещений) переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Особенность наследования государством выморочного имущества заключается в том, что в этом случае не требуется выражения волеизъявления публичного наследника на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Кроме того, Российская Федерация является исключительным и необходимым правопреемником, а потому отказ от такого наследства не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). На это обращено внимание в п. 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление N 9), где также указано, что со дня открытия наследства выморочное имущество (за исключением расположенных на территории РФ жилых помещений) переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, определяется законом (п. 3 ст. 1151 ГК РФ). Однако до настоящего времени такого закона не принято.

В п. 5 Постановления N 9 разъяснено, что на основании п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом.

Соответствующая обязанность также закреплена в п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432.

Таким образом, наследование, принятие, учет и управление выморочным имуществом в настоящее время осуществляет Росимущество в лице его территориальных органов (смотрите апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского областного суда от 05.08.2015 по делу N 33-4446/2015).

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается публичному собственнику в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным (п. 1 ст. 1162 ГК РФ, абз. 2 п. 50 Постановления N 9, п. 1 гл. 1 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 27-28.02.2007 (Протокол N 02/07)).

Следовательно, лицо, у которого на ответственном хранении находятся движимые вещи умерших граждан, в целях инициирования процедуры передачи выморочного имущества государству должно по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства уведомить соответствующий территориальный орган Росимущества о наличии невостребованного наследства. Бездействие государственного органа по оформлению наследственных прав на выморочное имущество может быть обжаловано в судебном порядке (смотрите, к примеру, решение Арбитражного суда Тульской области от 20.06.2017 по делу N А68-135/2016).

Отметим, что такой же порядок предусмотрен и Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в учреждениях и организациях системы министерства социального обеспечения РСФСР, утвержденной Министерством социального обеспечения РСФСР от 13.06.1975 N 73 (далее - Инструкция). Так, в п. 36 Инструкции предписано, что при отсутствии у умершего обеспечиваемого наследников по закону или по завещанию оставшиеся после его смерти вещи, ценности и деньги переходят по праву наследования к государству. В указанных случаях нотариальный орган не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства направляет финансовому органу опись имущества и свидетельство о праве государства на наследство, который принимает меры к реализации имущества, а деньги и облигации госзаймов сдаются по его указанию в доход государственного бюджета.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Ответ прошел контроль качества

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ (утв- Протоколом Федеральной нотариальной палаты от 27-02-2007. Актуально в 2017 году

Глава 3. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию

24. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с проверкой обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Основ, проверяет соответствие завещания по форме и содержанию требованиям закона, имея в виду, что:

- завещание должно быть составлено в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными законом (ст. 1118 - 1130 ГК РФ)

- завещание должно быть нотариально удостоверенным или приравненным к нотариально удостоверенному завещанию. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание

- закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, несоблюдение этого правила влечет недействительность завещания. Закрытое завещание должно быть с приложением подписанного нотариусом и не менее двумя свидетелями протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием в соответствии с требованиями статьи 1126 ГК РФ, содержащего полный текст завещания. Если закрытое завещание хранится у нотариуса не по месту открытия наследства, то нотариусу по месту открытия наследства для получения свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариально удостоверенную копию указанного выше протокола.

Не может быть принят к удостоверению наследственных прав протокол вскрытия конверта с закрытым завещанием, содержащий указание на то, что при вскрытии конверта в нем не обнаружено завещание либо обнаруженный документ не является завещанием

- завещательное распоряжение правами на денежные средства, находящиеся во вкладе (на счете) гражданина в банках, должно быть подписано собственноручно завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете (ст. 1128 ГК РФ)

- завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, признается таковым, если оно написано собственноручно завещателем в письменной форме и подписано в присутствии двух свидетелей и представлено нотариусу с приложением вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт совершения такого завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).

Если завещание оформлено с нарушением требований закона, нотариус выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия о выдаче свидетельства о праве на наследство по этому завещанию в порядке, предусмотренном статьей 48 Основ.

25. Нотариус проверяет также завещание на предмет его действия путем истребования соответствующих доказательств, поскольку завещателем оно могло быть отменено, изменено и дополнено. В случае получения нотариально удостоверенного распоряжения об отмене завещания, а равно - получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, нотариус делает об этом отметку на экземпляре ранее составленного завещания либо соответственно на протоколе вскрытия закрытого завещания, приобщенного к наследственному делу, а также в реестровой книге учета завещаний. При отсутствии сведений об отмене либо изменении, дополнении завещания об этом делается также соответствующая отметка.

26. Завещание, составленное позднее, но не содержащее прямых указаний об отмене ранее составленного завещания, отменяет ранее составленное завещание. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК РФ). Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130 ГК РФ). Недействительным завещание может быть признано только судом (ст. 1131 ГК РФ).

27. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус производит идентификацию наследника, указанного в завещании, с лицом, претендующим на наследство, путем сопоставления указанных завещателем имени и иных данных наследника с данными претендента. Если в завещании имеется указание на родственные или иные отношения наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.

28. Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, наследник не мог представить, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания в нем степени родства или наличия зарегистрированного брака с завещателем. И, наоборот, если в завещании не указаны родственные или брачные отношения наследника с завещателем, нотариус по желанию наследников и при предъявлении документов, подтверждающих такие отношения, вправе в свидетельстве о праве на наследство отразить наличие этих отношений.

29. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и истребует доказательства, подтверждающие право таких наследников на получение обязательной доли.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.). Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

30. Наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, нотариус разъясняет его право на получение причитающейся ему по закону указанной обязательной доли наследства. В наследственном деле делается отметка, что наследникам разъяснена статья 1149 ГК РФ (если завещание совершено после 01.03.2002) или ст. 535 ГК РСФСР - 1964 г. (если завещание совершено до 1 марта 2002 г.).

Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. В этом случае он подает заявление нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его право на обязательную долю в наследстве ему разъяснено, но он не претендует на получение обязательной доли. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли. Такие заявления от законных представителей несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

При отказе обязательного наследника от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве либо при получении свидетельства на обязательную долю в наследстве в меньшем размере он вправе получить свидетельство о праве на наследство по имеющимся иным основаниям.

31. Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других обязательных наследников на ее получение.

При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном статьей 41 Основ.

32. Выдача свидетельства на денежные средства, находящиеся на счетах в банке, в отношении которых сделано завещательное распоряжение в порядке, предусмотренном статьей 1128 ГК РФ, нотариусом осуществляется на основании самого завещательного распоряжения, составленного в соответствии с требованиями Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 27.05.2002 N 351, и ответа банка на запрос нотариуса о подтверждении факта удостоверения конкретного завещательного распоряжения или факта его отмены или изменения уполномоченным на это сотрудником банка.

33. При необходимости нотариус осуществляет толкование завещания наследодателя в соответствии с требованиями статьи 1132 ГК РФ. При толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

При уяснении буквального значения (смысла) содержащихся в завещании слов и выражений устанавливается их общепринятое значение. При толковании правовых терминов применяется их значение, данное законодателем в соответствующих правовых актах. Закон не предоставляет нотариусу права использовать для выяснения истинной воли завещателя другие, кроме завещания, документы, например, письма завещателя, его дневники и т.п. Если последующее завещание не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем распоряжений, нотариус путем сопоставления положений предыдущего и последующего завещаний определяет, в какой части предыдущее завещание противоречит последующему.

34. Если завещание содержит некоторые распоряжения завещателя, противоречащие действующему закону либо ограничивающие наследников или отказополучателей в правоспособности, то они толкуются нотариусом как ненаписанные, но это не влияет на признание других, не противоречащих закону, распоряжений завещателя, содержащихся в данном завещании.

35. Свидетельство о праве на наследство по завещанию нотариус выдает наследникам по завещанию в долях, указанных завещателем. Если завещатель не указал в завещании доли наследников по завещанию, то наследство считается завещанным в равных долях.

Если установлено, что у завещателя имеются наследники, имеющие право на обязательную долю, то наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию, а если наследникам по завещанию завещаны отдельные части наследства, то обязательная доля учитывается в каждой такой части.

36. Право обязательного наследника на его долю в завещанном имуществе удостоверяется отдельным свидетельством о праве на наследство по закону.

37. О наличии завещательного отказа и (или) завещательного возложения, обременяющего права, удостоверяемые свидетельством о праве на наследство по завещанию, факт обременения отражается в свидетельстве путем максимально точного изложения соответствующего раздела текста завещания в третьем лице по отношению к завещателю (Примечание к форме N 11. утвержденной Приказом Минюста РФ от 10.04.2002 N 99 в ред. Приказа N 180 от 28.07.2003, от 01.08.2005 N 122, от 28.09.2005 N 183).

Если завещание содержит завещательный отказ, а отказополучатель умер к моменту выдачи наследнику по завещанию свидетельства о праве на наследство, то, имея в виду, что права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью (ст. 17 и 418 ГК РФ) и не могут быть переданы им по наследству (если иное не было предусмотрено в завещании завещателем), завещательный отказ в свидетельстве о праве на наследство не отражается (см. пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР N 2 от 23 апреля 1991 г. (в ред. 25.10.1996)).

38. Если в завещании имеется указание на части неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), предназначенные каждому из наследников в натуре, такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования этой неделимой вещью наследниками устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи (ст. 1122 ГК РФ).

При согласии наследников в свидетельстве о праве на наследство по завещанию в отношении неделимой вещи, завещанной по частям, предназначенным каждому из наследников в натуре, указываются не только доли наследников по этому завещанию в соответствии со стоимостью этих частей, определяемой исходя из соотношения их к общей стоимости такой вещи, но и порядок пользования такой неделимой вещью.

Указанное выше согласие наследников отражается ими в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство и включается в свидетельство, если воля наследников совпадает. Требования обязательного составления мирового соглашения наследниками в таком случае закон не предусматривает. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав определяют понятие наследства, права наследования, субъектов процесса. Документ оговаривает механизм принятия и правила оформления имущества.

  • СКАЧАТЬ Методические рекомендации по оформлению наследственных прав
  • Краткий обзор документа

    Методические рекомендации по наследству 2007Глава 1. Определяет понятие наследства, кто может стать наследником и наследодателем, а также право на принятие/непринятие имущества.

    Глава 2. Описывает особенности принятия имущественного наследства по завещанию или закону. Определяет критерии, по которым производится самостоятельное принятие наследства и способ принятия для несовершеннолетних или недееспособных лиц, находящихся под опекой. Определяется порядок наследования для родственников, родившихся после кончины наследодателя (к примеру, в случае смерти отца до рождения его сына). А также методы принятия наследства для иностранных граждан.

    Глава 3. Разъясняет правила принятия наследуемого имущества сразу по нескольким основаниям. На примерах объясняет, как поступать, если часть имущества указана в завещании, остальная часть – наследуется по закону. При этом кроме прямых наследников присутствуют родственники, которые предъявляют свои требования по праву представления. В разделе сказано, что наследство не может быть принято частично, однако наследники имеют право на принятия имущества сразу по нескольким основаниям, если они относятся к определенной категории.

    Если наследники частично приняли имущество в пределах отведенного полугодового срока, это означает их фактическое принятие всего остального наследства, которое осталось после покойного, в том числе и долговых обязательств.

    Глава 4. Описывает методы принятия наследства. В разделе сказано, что имущество может быть принято методом подачи заявления к нотариусу или фактическим принятием наследства.

    Наследник может принять наследство одним из следующих способов:

  • Подав заявление по месту, где было открыто наследство.
  • Обратившись с заявлением в нотариальную контору.
  • Отправив почтой заявление нотариусу по месту открытия наследства.
  • Передав заявление своим официальным представителем, представляющим интересы наследника.
  • Передав нотариусу заявление другим лицом.
  • Здесь же расписаны особенности подачи заявлений нотариусу в разных случаях от имени малолетних, несовершеннолетних наследников, недееспособных и ограничено дееспособных лиц. В разделе описаны способы фактического принятия наследственных прав, если наследник использует имущество наследодателя, но еще не подал заявление нотариусу о принятии наследства. Закон оговаривает, что если наследники фактически приняли часть имущества покойного, это означает фактическое принятие всего наследства (активов, пассивов и обязательств).

    Указан перечень документов, по которым считается, что наследство было принято фактически.

    Глава 5. Оговаривает сроки, в течение которых имущество должно быть принято. В ст. 154 указан общий срок принятия наследства и удлиненные специальные сроки принятия имущества. Отсчет срока для принятия имущества по наследству ведется со дня кончины наследодателя. Если гражданин считается безвестно пропавшим, умершим его может признать только суд. В таком случае дата судебного решения считается днем, когда открывается наследство. Специальные сроки предусмотрены законом для случаев, когда право наследования появляется не с момента открытия наследства (смерти человека), а с даты вынесения судебного решения.

    Суд может принимать решения по установлению дополнительных сроков для принятия наследства, если в последние дни отведенного шестимесячного срока наследники предыдущей очереди отказались от прав на наследство, были отстранены судом от наследования, лишены наследственных прав. Также дополнительный срок устанавливается для наследников, которые являются претендентами на имущество по наследственной трансмиссии.

    Глава 6. Описывает особенности вступления в наследственные прав после окончания отведенных сроков. Если наследник (наследники) пропустил отведенный законом срок, чтобы вступить в наследство, процесс принятия может быть осуществлен после соответствующего судебного решения.

    Наследник обращается в суд с предоставлением документальных доказательств уважительных причин, по которых был допущен пропуск. Суд выносит решение о продлении срока и определяет всех наследников, которые могут претендовать на имущество усопшего.

    Существует внесудебный порядок, если наследство было принято не всеми наследниками, которые имели право претендовать на него. Все наследники подписывают письменное согласие на пересмотр прав наследования, и раздел имущества происходит с учетом прав еще одного претендента. При этом проводится перерегистрация имущественных прав с учетом открывшихся обстоятельств.

    Нотариус аннулирует выданное ранее свидетельство, а вместо него выдает новый документ и делает исправительную запись.

    Глава 7. Описывает правила принятия имущества по наследственной трансмиссии. Раскрывается понятие наследственной трансмиссии, описывается сущность процесса, правила применения. В разделе указано, кто может предъявлять требования по правилу наследственной трансмиссии.

    Правила наследственной трансмиссии работают в случаях, когда наследование выполняется по закону, а также в случае наличия завещательного документа. При этом имущество выделяется в виде обязательной доли. Правило применяется, если имеются доказательства, что умерший человек не принимал наследство ни у нотариуса, ни фактически.

    Если умерший наследник успел принять свою долю любым законным способом, о принятое имущество включается в его наследство и передается следующим претендентам на общих правилах наследования.

    Наследники, не успевшие принять имущество по наследственной трансмиссии, могут в судебном порядке продлить период принятия наследства.

    "Методические рекомендации по оформлению наследственных прав". Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07. Извлечение

    Данные рекомендации содержат некоторые разъяснения вопросов, связанных с открытием наследственного дела и производства по нему, а также вопросов, связанных с выдачей свидетельства о праве на наследство.

    В рекомендациях содержатся ответы на вопросы, касающиеся заведения наследственных дел, в том числе, о месте открытия наследства, распределении и ведении наследственных дел нотариусами, вопросы производства по наследственному делу.

    Более подробно раскрыты некоторые положения норм ГК РФ о выдаче свидетельства о праве на наследство, форме заявления, требованиям к нему, порядке подачи нотариусу. Названы основания отложения и приостановления нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство.

    В рекомендациях названы особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, освещены вопросы проверки нотариусом завещания на предмет его действия, а также вопросы толкования завещания, названы особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. В рекомендациях содержатся разъяснения, посвященные обязательной доле в наследстве, порядку ее определения.

    Несмотря на тот факт, что настоящие методические рекомендации не имеют силы закона, суды, принимая решения по гражданско-правовым спорам, нередко ссылаются на положения данных правлением ФНП рекомендаций. Рекомендуем также: « Методические рекомендации по оформлению наследственных прав » утвержденные Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006 года, включающие в себя главы: "Особенности принятия наследства" "Принятие наследства наследником одновременно по нескольким основаниям" "Способы принятия наследства" "Сроки принятия наследства" "Принятие наследства по истечении установленного срока" "Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии".

    Утверждены
    решением Правления
    Федеральной нотариальной палаты
    Протокол N 02/07
    от 27 - 28 февраля 2007 года

    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

    Выдача свидетельства о праве на наследство и его регистрация

    Свидетельство о праве на наследство – документ, который, в соответствии со ст. 1162 ГК РФ, подтверждает и удостоверяет право наследника на получение имущества, ранее принадлежавшего умершему наследодателю. Свидетельство наследник получает от нотариуса, получение свидетельства завершает целый комплекс совершенных в рамках производства наследственного дела действий.

    Свидетельство как документ может потребоваться только в тех случаях, когда наследник согласно завещанию или по закону получает в наследство имущество или некоторые права, для оформления собственности на которые (или для распоряжения которым) требуется государственная регистрация. К таким видам имущества относятся банковские вклады, оформленные на наследодателя, а также недвижимость и транспортные средства. Надо уточнить, что получение свидетельства не является обязанностью наследника и лежит целиком в области его добровольного права. Каков процесс выдачи свидетельства о праве на наследство и план действий для его получения?

    Обращаемся в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства

    Нотариальная контора, в которую необходимо обратиться, должна территориально находиться по последнему месту жительства наследодателя. В данную контору наследник пишет, в соответствии со ст. 1153 ГК РФ, заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства. Наследник вправе сам выбрать, какое заявление из вышеперечисленных ему надлежит подавать.

    Имейте в виду, что обычная форма заявления о принятии наследства содержит в себе просьбу выдать свидетельство о праве на наследство. То есть, подав заявление о принятии, наследнику не требуется подавать заявление о выдаче свидетельства о праве.

    Такое же правило действует и в обратную сторону: подав заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследство будет считаться принятым вами по умолчанию, для этого не потребуется подавать отдельное заявление о принятии.

    Данные правила указаны в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Решением Правления ФНП (Протокол № 02/07от 27-28 февраля 2007 г. п. 1 разд. IX), и в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП 28 февраля 2006 г. (п. п. 18 — 20).

    Заявление о принятии наследства заполняется в стандартной форме, в которой необходимо указать ФИО наследника и ФИО наследодателя, момент смерти наследодателя, его адрес последнего места жительства, основание наследования (завещание, родственные отношения), волеизъявление наследника о принятии наследства и дату подачи заявления.

    Заявление скрепляется подписью наследника. Ст. 1115 ГК РФ и п. 20 Методических рекомендаций от 27-18 февраля 2007 г. указывают, что в заявление могут быть внесены дополнительные сведения, например, о составе и месте нахождения имущества наследства и о других наследниках наследодателя.

    Существует несколько способов подачи заявления: лично (через представителя с доверенностью) и по почте. При личной подаче заявления наследнику необходимо иметь при себе только паспорт. Если заявление подается через представителя – для него будет необходима доверенность и его удостоверение личности. Для отправления документа по почте вам необходимо нотариальное удостоверение вашей подписи (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

    Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ, для принятия наследства с момента открытия наследства выделяется срок в шесть месяцев.

    Что такое время открытия наследства? – Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ, за время открытия наследства принимается время смерти наследодателя. Соответственно, датой открытия наследства считают дату смерти гражданина.

    Если дата смерти неизвестна, и умершим наследодателя объявляют по решению суда, тогда датой открытия наследства будет являться дата вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим.

    В некоторых случаях дата смерти и дата, от которой отсчитывается шестимесячный срок для принятия наследства, могут не совпадать. Например, если по суду датой смерти гражданина объявляется дата его предполагаемой гибели, то момент смерти, указанный в решении суда, и будет считаться моментом открытия наследства.

    Но при этом срок принятия наследства будет отсчитываться не от даты, указанной в решении суда об объявлении наследодателя умершим, а от даты вступления в законную силу данного решения суда (см. Методические рекомендации от 28 февраля 2006 г. (п. 42) и ГК РФ (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154)).

    Если наследник пропустил законный шестимесячный срок для принятия наследства, он имеет право подать заявление нотариусу для признания его вступившим в наследство со стороны всех остальных наследников, а также на восстановление пропущенного срока и на признание его права на наследство через суд (см. Методические рекомендации от 28 февраля 2006 г. (п. п. 43 и 44)).

    Если наследство наследником уже принято, он имеет право в любое время, независимо от срока принятия наследства, подать отдельное заявление на выдачу свидетельства о праве на наследство, в соответствии с п. 3 разд. IX Методических рекомендаций от 27-28 февраля 2007г.

    Готовим документацию и представляем ее в нотариальную контору

    Перечень необходимых документов для нотариальных действий перечислен в Методических рекомендациях от 27-28 февраля 2007 г. (п. 14 разд. IX) и в Основах законодательства РФ о нотариате (ст. ст. 72 и 73):

  • Свидетельство о смерти для подтверждения факта и момента смерти наследодателя.
  • Завещание наследодателя как основание для призвания к наследованию. Если завещания нет, потребуются документы, удостоверяющие родственные или брачные отношения наследника и наследодателя для наследования по закону, например, свидетельство о рождении или о браке.
  • Документы, подтверждающие факт принадлежности наследуемого имущества на праве собственности наследодателю, например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, или выписка из ЕГРН (ЕГРП до 1 января 2017 г.). Если у наследника таких документов нет, нотариус не будет их у вас запрашивать, поскольку он может их получить по каналам межведомственного взаимодействия в течение трех рабочих дней с момента обращения (см. ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате и ч. 14 ст. 61 Закона № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г.).
  • Документы, подтверждающие стоимость наследуемого имущества, например, результаты независимой оценки независимой экспертной организации.
  • Получение свидетельства о праве на наследство оплачивается государственной пошлиной, а при обращении к частному нотариусу – нотариальным тарифом, в соответствии со ст. 22 основ законодательства РФ о нотариате.

    Каков размер оплаты за выдачу свидетельства о праве на наследство (государственной пошлины или нотариального тарифа)?

    Данная оплата рассчитывается в зависимости от размера наследуемого имущества и от степени родства наследников. Так, дети наследодателя (как родные, так и усыновленные), супруг, родители, братья и сестры оплачивают пошлину или тариф в размере 0,3% от стоимости имущество, переходящего к ним по наследству. Максимальная сумма оплаты – не более 100 000 рублей.

    Остальные наследники оплачивают нотариальный тариф или госпошлину в размере 0,6% от стоимости имущество, получаемого ими по наследству. Максимальная сумма пошлины (тарифа) для них – 1 000 000 руб.

    Льготы по уплате госпошлины имеют несовершеннолетние на момент открытия наследства наследники. Они не уплачивают пошлину вообще. Также освобождены от уплаты родственники, которые на момент смерти наследодателя проживали с ним совместно и продолжают жить в этой же квартире (доме) и поныне (см. НК РФ, пп. 22 п. 1 ст. 333.24 и п. 5 ст. 333.38).

    Вышеуказанный перечень требуемых нотариусу документов не является исчерпывающим, поэтому у вас могут потребовать представить дополнительные документы в зависимости от вашей ситуации.

    Получаем свидетельство о праве на наследство

    Поучение свидетельства о праве на наследство возможно после того, как с момента открытия наследства пройдет шесть месяцев.Выдача нотариусом данного свидетельства до установленного срока может быть только в том случае, если, согласно ст. 1163 ГК РФ, сомнений у нотариуса по поводу других возможных наследников, которые могут объявиться позже, не возникает.

    Однако такое стечение обстоятельств случается крайне редко, поэтому надо рассчитывать на получение свидетельства после истечения установленного срока, а в некоторых случаях, когда нотариус истребует для выдачи свидетельства дополнительных сведений, выдача свидетельства может быть приостановлена до получения требуемых документов или отложена, согласно Методических рекомендаций от 27-28 февраля 20017 г. (п. 12 разд. IX).

    Получение свидетельства возможно или лично, или через представителя с нотариально заверенной доверенностью на получение документов. Есть два вида свидетельств о праве на наследство: свидетельство о праве на наследство по завещанию и свидетельство о праве на наследство по закону.

    Наследники сами решают, в соответствии с п. п. 16 и 19 раздела IX Методических рекомендаций от 27-28 февраля 2007 г. будет ли свидетельство выдано всем наследникам сразу или каждому по отдельности, будет ли в нем отражено все наследственное имущество, или оно будет выдано на отдельные части наследства.

    При этом оплата каждого свидетельства за каждый объект нотариусу производится отдельно. Имеется в виду каждый отдельный объект, получаемый каждым наследником. То есть оформление доли наследственного имущества в виде свидетельства о праве на наследство для каждого наследника оплачивается отдельно, независимо от размера доли имущества, в соответствии с п. 1 Письма ФНП № 4341/03-16-3 от 17 ноября 2016г.

    Свидетельство о праве на наследство не подлежит регистрации. Государственная регистрация предусмотрена только для права собственности на недвижимость. Если наследник получает в наследство объект недвижимости, он должен зарегистрировать переход права собственности в Росреестре на основании выданного ему свидетельства о праве на наследство, согласно Закона № 218-ФЗ (ч. 2 ст. 14) и ГК РФ (п. 1 ст. 131).

    Поскольку в настоящее время каналы межведомственного взаимодействия между Росреестром и нотариальными конторами еще не отработаны, Росреестр не может получать необходимые документы и сведения напрямую от нотариуса для внесения изменений в ЕГРН. Поэтому наследник должен самостоятельно представить в орган Росреестра свидетельство о праве на наследство, другие подтверждающие документы и заявление на внесение изменений в ЕГРН.

    Также необходима уплата госпошлины (см. Закон № 218-ФЗ (п. 1 ч. 3 ст. 15, ст. ст. 17, 18, ч. 14 ст. 32, ч. 2 ст. 59) и Письмо ФНП № 4785/06-19 от 21 декабря 2016г.

    Однако наследник, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 15 Закона № 218-ФЗ и со ст. 86.2 основ законодательства РФ от нотариате, может попросить нотариуса, выдавшего ему свидетельство о праве на наследство, направить заявление о государственной регистрации права собственности в Росреестр. После осуществления государственной регистрации права собственности на недвижимость Росреестр выдает выписку из ЕГРН (Закон № 218-ФЗ, ч. 1 ст. 28), которая подтверждает, что право собственности на полученную в наследство недвижимость принадлежит теперь наследнику.

    Источники:
    www.garant.ru, www.zakonprost.ru, ru-act.com, logos-pravo.ru, www.mamajurist.ru

    Следующие:




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное