Римское наследственное право отказ от наследства

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Римское наследственное право

Впервые вопрос по наследованию был поставлен в Римском праве, которое определяло правовое положение субъектов, имущественных отношений и устанавливало возможность субъектов совершать сделки имущественного характера. Римские юристы делили право своей страны на две большие области: публичная. которая защищала интересы государства и частная, защищающая и регулирующая интересы частных лиц, а именно брачно-семейные отношения, собственность, обязательные права, а так же наследование и наследственные отношения.

Понятие наследования включает в себя категорию универсального преемства, т.к. для возникновения права наследования у одного или нескольких лиц, недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника переходили все права и обязанности умершего. В наследовании по древнему цивильному праву основным документом являлся свод законов, называемые законами XII таблиц. Законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещание и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещание. При отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону. В наследовании по закону основным являются правила, устанавливающие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них. По цивильному праву круг законных наследников соответствовал сущности агнатского родства и составлял три очереди:

- К первой очереди наследников относились лица, непосредственно находившиеся во власти наследодателя (это жена умершего, его дети, усыновленные и внуки от ранее умерших сыновей).

- Ко второй очереди (за неимением первых) к наследованию призывались лица, которые состояли в ближайшей по степени восходящих родственников умершего.

- К третей очереди наследников относились остальные родственники по порядку близости, при этом ближайшая степень родства устраняет дальнейшую.

Если же наследников не было или эти лица отказывались от наследства или умирают, не успев его принять, наследство признавалось выморочным и в основном переходило во владение церкви, а иногда и монастырям.

Наследование по завещанию в римском праве. Собственник имущества имел право сам определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в это имущество права и обязанности. Волевой акт собственника, посвященный вопросам такого рода, называется завещанием. Для того, чтобы этот акт имел юридическую силу он нуждался в определенном оформлении. Цивильное право допускало три различных способа составления завещания:

- завещание воина, объявлявшееся в строю перед военным сражением

- провозглашение завещателем своей предсмертной воли в курантных собраниях

- завещание посредством меди и весов.

В праве того периода было принято различать частные и публичные завещания. Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей, а публичные завещания совершались перед магистратом, судом или императором.

В содержании завещания, прежде всего, определялись наследники, назначенные его составителем.

Для назначения наследников необходимо было обладать активной завещательной способностью. Её не было у умалишенных, несовершеннолетних, расточителей, а так же у всех подвластных (кроме воинов, за которыми сохранялось право завещательного распоряжения военным пекулием). С другой стороны, назначить наследниками можно было лишь кого-нибудь из числа тех, кто обладал пассивной завещательной способностью.

Она не признавалась ни за перегринами, ни за объединениями и завещательной способности не было у рабов. Если завещание освобождало из рабства, то разрешалось здесь же назначить его наследником по завещанию.

Завещатель определял размер наследственной доли по своему усмотрению, выделяемой каждому из наследников. Однако некоторые из числа законных наследников не могли быть лишены наследства полностью. Круг таких наследников, с переходом от одной эпохи к другой, меняется. В более позднее время к их числу относились восходящие и нисходящие родственники, а так же родные братья и сестры наследодателя. Меняется и размер той части наследственного имущества, которая переходила к ним в обязательном порядке. На позднем этапе периода он составлял 14 законной доли.

Для того, что бы такой акт имел юридическую силу завещания, наследодатель должен был определить наследников, с указанием либо на передачу всего наследственного имущества одному наследнику, либо выдел определенных долей каждому из наследников с учетом обязательной доли.

Наследование по закону в римском праве. Если собственник не оставил завещание, которым определена судьба принадлежащего ему имущества, на случай его смерти, то это имущество переходило к лицам, указанным в законе XII таблиц. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.

Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем.

Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основанное на общности по кровному происхождению. По мере разрушения патриархальных связей агнатское родство всё более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления. Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди:

- Свои наследники, которые входили в семью родственников, а получив наследство, продолжали обладать имуществом, которое и раньше было в сфере данной семьи. Своими считались наследники, становившиеся в результате смерти наследодателя юридически самостоятельными лицами.

-Агнаты - это лица, которые в прошлом были связаны с наследодателем отношениями подвластности. Если имелось несколько агнатов, то к наследованию призывался ближайший, то есть стоявший в кровном отношении к умершему ближе, чем прочие агнаты.

- Когнаты, то есть кровные родственники умершего, а так же бывший родственник вольноотпущенника в качестве его патрона. Как и во второй очереди, ближайший когнат вытеснял более отдаленного.

Аналогичных начал придерживалось и преторское право, хотя соотношение между агнатским и когнатским ему меняется в пользу родства когнатского.

Претор различает уже не три, а четыре очереди законных наследников:

- Свои наследники, а так же дети наследодателя, даже вышедшие из-под его власти как эмансипированные или в установленном порядке кем-либо усыновленные (если ко времени смерти наследодателя они стали юридически самостоятельны)

- Патроны умершего вольноотпущенника, а так же все агнаты с вытеснением из них более отдаленных

- Все кровные родственники наследодателя, не далее шестой степени родства.

- Переживший наследодателя супруг (в случае брака).

В Новеллах Юстиниана вообще не упоминается об агнатских родственниках, зато выделяются пять очередей законных наследников из числа когнатских родственников:

1. все нисходящие родственники умершего.

2. все восходящие родственники, а так же родные братья и сестры ( с условием что близкие родственники устраняют от наследования родственников отдаленных.

3. неполнородные братья и сестры умершего, то есть имевшего с наследодателем общего отца при разных матерях или общую мать, при разных отцах.

4. все прочие кровные родственники без каких-либо ограничений.

5. переживший супруг.

Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшие собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. Нормы Римского права связывали открытие наследства со смертью наследодателя. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

С точки зрения принятия наследства все наследники подразделяются на две категории:

- Свои наследники, то есть проживавшие с наследодателем до момента его смерти и переход к ним имущества означало оставление этого имущества в той же семье. В связи с этим закон исключал возможность отказа от этого наследства.

- Все прочие наследники. Они именовались внешними и посторонними, так как они находились вне подвластности наследодателя и не образовывали совместно с ним единой семьи.

Поскольку переход к наследникам этой категории выводил имущество за пределы данной семьи, закон обязывал их к принятию наследства. Поэтому они именовались добровольными. Претор признавал наследников принявшими наследство, если они обращались с просьбой о вводе их во владение наследственным имуществом. Уложение Юстиниана для принятия наследства считало достаточным простое заявление воли, совершенное путем подачи магистрату соответствующего письменного заявления.

Наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать этого он мог только посредством непринятия наследства, если его пассив превышает актив. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник не позднее трёх месяцев после открытия наследства произведет опись и оценку наследуемого имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. При этом принятие наследства приводило к слиянию имущественных масс наследника и наследодателя, теперь кредиторы как наследника, так и наследодателя могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества.

Следствием приобретения наследства было так же погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, и прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника или наоборот.

Выморочное наследство. Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство) наследство становилось выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времен принципата, выморочное имущество передавалось государству. В период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью или монастырём было признано преимущественное право на получение выморочного имущества после лиц, принадлежавших к этим организациям.

Завещательный отказ. Завещательным отказом называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества. Преемство лица, в пользу которого назначен завещательный отказ, носило сингулярный характер, то есть он является преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и на нем не лежала ответственность за долги наследодателя. Завещательный отказ можно было оставить только в завещании, но нельзя было возложить завещательный отказ на наследника по закону.

С помощью завещательного отказа устанавливалось непосредственное право собственности лица, в пользу которого назначен завещательный отказ, на известную вещь завещателя. Так же существовал завещательный отказ, обязывающий наследника передать кому-то что-то, при этом лицу, в пользу которого назначен завещательный отказ, предоставлялось только обязательное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

Точность формулировок, ясность построения и аргументации и глубокая жизненность, конкретность и практичность права и вместе с тем полное соответствие всех юридических выводов интересам господствующего класса - всё это является отличительными признаками частного Римского права. Недаром многие римские юридические выражения перешли в века.

Труд римских юристов - это многовековый, дошедший до нас труд, приведший в первые века н.э. к детальной разработке всех юридических вопросов, связанных с относительно сложной хозяйственной жизнью того времени.

В силу исторической судьбы Римского права, сделавшей его одним из факторов развития гражданского права и особенно современного значения для изменяющейся системы права России, знакомство с ним необходимо каждому образованному юристу.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

Понятие отказа и его формы в римском праве

I. Понятие отказа от наследства. В источниках находим два легальных определения одно, — в § 1. I. h. t. 2, 201: legatum est donatio quaedam a defuncto relicta, слишком узко, потому что обнимает только отказы, имеющие имущественную ценность другое в 1. 116. pr. D. de leg. 1 (30): legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod Universum heredis foret, alicui quid collatum velit, относится только к наиболее частому случаю ибо обыкновенно отказ есть одностороннее, сделанное в распоряжении на случай смерти, предоставление чего-либо из наследства, вследствие чего последнее достается наследнику уменьшенным на отдельные отказанные предметы. Но для наличности отказа не требуется, чтобы предметом его были наследственные вещи (§§ 450, 452) и вообще не требуется, чтобы предмет отказа имел имущественную ценность (§ 440) с другой стороны, предметом отказа может быть все наследство (§ 454). Приняв все это во внимание, следует определить отказ как такое предоставление известной выгоды на случай смерти, которое совершается не назначением наследником, а иным способом. И сам предоставленный предмет называется отказом.

II. Формы отказа от наследства в римском праве. Отказ развился в римском праве в двух формах: как legatum и как fideicommissum легат существовал еще в древнем ius civile и отличался строгим характером, свойственным всем институтам цивильного права фидеикомисс появился к концу республики в народной жизни без всякого юридического характера и возведен в юридический институт лишь Августом (пр. 14).

Различия между ними уж по большей части исчезли до Юстиниана в течение императорского периода: отчасти строгие правила легата были перенесены на фидеикомисс, отчасти же свобода фидеикомисса от правил и ограничений была сообщена легату оставшиеся еще различия устранил Юстиниан двумя постановлениями 529 и 531гг. по которым ко всем отказам должны применяться более свободные правила фидеикомисса. Укажем главнейшие различия легатов и фидеикомиссов:

1. Легаты надо было назначать определенными повелительными латинскими словами, смотря по выбору которых различали legatum per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptionem. Для назначения фидеикомисса достаточно было выражения просьбы, желания, даже знака (nutus). Постановлениями Константина (339 г.) и Феодосия (439 г.) было позволено назначать и легаты какими угодно латинскими или греческими словами4.

2. Легаты надо было назначать в завещаниях фидеикомиссы не подлежали этому ограничению. Обыкновенно наследодатель назначал фидеикомиссы завещании или в письме (codicilli, codicillus) к тому лицу, которому поручалось их исполнение5 Константин и Феодосий установили для кодициллов число свидетелей, требуемое для завещаний6 Юстиниан требовал участия пяти свидетелей7. В кодициллах, подтвержденных в завещании, можно было назначать легаты уже по классическому праву8.

3. Легаты можно было возлагать только на наследников по завещанию, фидеикомиссы — также на наследников по закону, легатариев, фидеикомиссариев, их наследников— вообще на всех тех лиц, которые непосредственно или посредственно получали какую-либо выгоду от наследодателя вследствие его смерти9.

4. Легаты можно было назначать лишь в пользу лиц, имевших так наз. testamentifactio passiva: фидеикомиссы — ив пользу других лиц одно senatusconsultum при Адриане установило условие testamentifactio passiva и для лица, получающего фидеикомисс10

5. Правила о capacitas касались первоначально только легатов sctum Pegasianum при Веспасиане перенесло правила об incapacitas безбрачных и бездетных и на фидеикомиссы11.

6. Правила 1. Falcidia (§ 446) первоначально относились только к легатам. Sctum Pegasianum и рескрипт Пия распространили их и на фидеикомиссы12.

7. Легаты с самого начала давали право на иск смотря по виду легата, иски были различны для взыскания legatum per vindicationem служила actio in rem, для legatum per damnationem — actio (in personam) ex testamento (которая в период legis actiones совершалась в форме legisactio per manus iniectionem), для legatum sinendi modo — actio (in personam) ex testamento, для legatum per praeceptionem, no мнению сабинянцев, actio familiae erciscundae, по мнению прокулианцев, actio in rem. Фидеикомиссы первоначально были для лиц, на которых они возлагались, только нравственным долгом Август связал с ними при известных условиях право на иск (в форме extraordinaria persecutio), что мало-помалу перешло в общее правило. Юстиниан предоставил в двух упомянутых выше постановлениях (пр. 2) каждому легатару и фидеикомиссару как actio in personam, так и in rem (подробности ср. в §§ 444, 445).

Отказ от наследства может быть фактическим, когда в течение шести месяцев со дня открытия наследства призванный к наследованию наследник не совершает действий.

от наследства под каким-либо условием. Нельзя изменить содержание отказа с. тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу.

Правило об отказе от наследства не.
для принятия наследства (ст. 1154 ГК). 3. Допускается и отказ от уже принятого наследства (о принятии наследства.

Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с волей. завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица

Принятие наследства, как и отказ от наследства, - односторонние сделки, совершаемые наследником.

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взя

Ответы на экзаменационные билеты

Для разных категорий наследников порядок вступления в наследство был неодинаков. Поскольку для "своих наследников" принятие наследства было обязательным, то они принимали наследство в момент его открытия, никакой специальной процедуры принятия не требовалось.

Аналогичное правило применялось также и к наследникам первой очереди, проживавших вместе с наследодателем и назначенных наследниками по завещанию рабам. Все эти лица не могли отказаться от наследства, они становились необходимыми наследниками .

Однако, с усложнением хозяйственной жизни наследники всё чаще стали отказываться от принятия наследства, поскольку в силу универсального правопреемства они обязаны были принять и долги наследодателя. В следствие этого претором было предоставлено право "своим наследникам" при отказе остальных наследников от принятия наследства объявлять "конкурс", т.е. распродажу имущества умершего для удовлетворения притязаний кредиторов.

Остальные наследники были добровольными, т.е. они не обязывались к принятию наследству. Они приобретали наследственное имущество путём изъявления воли.

По цивильному праву вступление в наследство совершалось в торжественной форме путём формального заявления, сделанного в течение определённого срока с момента открытия наследства. По преторскому праву принятие наследства осуществлялось интердиктом о вводе во владение. В императорском праве требовалось подавать письменное заявление в магистратуру. Впоследствии также утверждается неформальное волеизъявление о принятии наследства с помощью фактического вступления в наследство (например, выплаты кредиторам по долгам).

Срок для принятия наследства цивильным правом не устанавливался. Но поскольку наследника нередко торопили кредиторы, суд мог по просьбе наследника назначить срок для принятия наследства, по истечении которого по праву Юстиниана наследник считался принявшим наследство. Однажды отказавшись от наследства, нельзя было вновь принять его. Однако, в ряде случаях своё отречение можно было отменить путём произнесения торжественных фраз, в течение срока, установленного завещателем.

В течение года претор давал иным наследникам право заявить иск о наследстве.

Складывался институт наследственной трансмиссии. т.е. перехода права принять наследство к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего осуществить право наследования до своей смерти. По цивильному праву трансмиссия была недопустима – если наследник по закону не принимал наследство, то имущество признавалось бесхозяйным. По преторскому праву приобретение имущества предлагалось дальнейшим наследникам. Законодательство Юстиниана устанавливает правило: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, то право принять наследства считается перешедшим к его наследникам, которые могут осуществить это право в течение срока, ещё остающегося в силу общих правил на принятие наследства.

Исходя из принципа, что никто не может наследовать и по закону и по завещанию, если из двух наследников по завещанию один умирал, не приняв наследства, то его доля переходила не наследникам по закону, а оставшемуся наследнику по завещанию.

  • Home
  • Ответы на экзаменационные вопросы
  • Римское право
  • Принятие наследства и отказ от него.
  • 76. Принятие наследства и отказ от него.

    Для разных категорий наследников порядок вступления в наследство был неодинаков. Поскольку для своих наследников принятие наследства было обязательным, то они принимали наследство в момент его открытия, никакой специальной процедуры принятия не требовалось. Аналогичное правило применялось также и к наследникам первой очереди, проживавших вместе с наследодателем и назначенных наследниками по завещанию рабам. Все эти лица не могли отказаться от наследства, они становились необходимыми наследниками.

    Однако, с усложнением хозяйственной жизни наследники всё чаще стали отказываться от принятия наследства, поскольку в силу универсального правопреемства они обязаны были принять и долги наследодателя. В следствие этого претором было предоставлено право своим наследникам при отказе остальных наследников от принятия наследства объявлять конкурс, т.е. распродажу имущества умершего для удовлетворения притязаний кредиторов.

    Остальные наследники были добровольными, т.е. они не обязывались к принятию наследству. Они приобретали наследственное имущество путём изъявления воли.

    По цивильному праву вступление в наследство совершалось в торжественной форме путём формального заявления, сделанного в течение определённого срока с момента открытия наследства. По преторскому праву принятие наследства осуществлялось интердиктом о вводе во владение. В императорском праве требовалось подавать письменное заявление в магистратуру. Впоследствии также утверждается неформальное волеизъявление о принятии наследства с помощью фактического вступления в наследство (например, выплаты кредиторам по долгам).

    Срок для принятия наследства цивильным правом не устанавливался. Но поскольку наследника нередко торопили кредиторы, суд мог по просьбе наследника назначить срок для принятия наследства, по истечении которого по праву Юстиниана наследник считался принявшим наследство. Однажды отказавшись от наследства, нельзя было вновь принять его. Однако, в ряде случаях своё отречение можно было отменить путём произнесения торжественных фраз, в течение срока, установленного завещателем.

    В течение года претор давал иным наследникам право заявить иск о наследстве.

    Складывался институт наследственной трансмиссии, т.е. перехода права принять наследство к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего осуществить право наследования до своей смерти. По цивильному праву трансмиссия была недопустима – если наследник по закону не принимал наследство, то имущество признавалось бесхозяйным. По преторскому праву приобретение имущества предлагалось дальнейшим наследникам. Законодательство Юстиниана устанавливает правило: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, то право принять наследства считается перешедшим к его наследникам, которые могут осуществить это право в течение срока, ещё остающегося в силу общих правил на принятие наследства.

    Исходя из принципа, что никто не может наследовать и по закону и по завещанию, если из двух наследников по завещанию один умирал, не приняв наследства, то его доля переходила не наследникам по закону, а оставшемуся наследнику по завещанию.

    Л. Терехова, Л. Левина - Римское право. Шпаргалка

    2) неосновательное обогащение - обязательство, которое возникало, когда одно лицо (приобретатель) без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), т. е. вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.

    Источники неосновательного обогащения:

    а) иск о возврате предоставления, основание которого не осуществлялось, т. е. того, что получено другим лицом вследствие неосуществления основания, которое имелось в виду, когда совершалось предоставление

    б) иск о возврате полученного в результате недобросовестного приобретения или кражи

    в) платеж несуществующего долга, условиями истребования которого обратно являлись:

    - отсутствие долга, который был оплачен данным платежом

    - произведение ошибочного платежа из-за добросовестного заблуждения плательщика

    - совершение платежа несоответствующим лицом или несоответствующему лицу.

    Обязательства как бы из деликта - обязательства, которые наступали, когда обязательство возникало из-за совершенного правонарушения, которое не подпадало ни под один деликт.

    Виды обязательств как бы из деликта:

    1) ответственность за вылитое или выброшенное на улицу или площадь, которая наступала независимо от личной вины хозяина дома или квартиры, откуда было вылито или выброшено

    2) ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в квартире

    3) ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства

    4) ответственность хозяев судов и постоялых дворов за имущественный вред, причиненный умышленными действиями их слуг.

    52. Понятие наследования. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство

    В римском праве под наследованием понимался переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам).

    Положения о наследовании содержались в Законах XII таблиц, преторском праве, императорском законодательстве, в новеллах Юстиниана.

    По наследству передавались все права наследодателя в частноправовой сфере. По наследству переходили не только права, включающие в себя выгоды и возможное обогащение имущественного характера, но и лежащие на наследодателе и неразрывно связанные с наследством обязательства, в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал.

    Наследство считалось реальным и имеющим юридическое содержание. Наследственная масса могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба, а также охватывать все возможные приобретения правового характера и утраты.

    В римском праве существовало два основания наследования - завещание и закон. При этом наследство могло переходить либо по завещанию, либо по закону, так как особенностью римского наследственного права являлась недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Поэтому в римском праве было недопустимо, чтобы одна часть наследства переходила по завещанию, а другая часть того же наследства - по закону. Также не допускалось, чтобы часть имущества завещалась наследодателем, а часть нет.

    В римском праве различали:

    1) универсальное наследственное правопреемство (successio per universitatem, in universum jus), когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом всё имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. При таком наследовании к наследнику переходили сразу права и обязанности, входящие в состав наследства, а также права и обязанности, о существовании которых наследники не знали. При универсальном правопреемстве наследники получали все выгоды, льготы, обременения, права и обязанности наследодателя, занимали то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти

    2) сингулярное наследственное правопреемство (successio singularis, in singulas res), когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.

    53. Наследование по завещанию

    По римскому праву завещание - это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

    Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.

    Условия действительности завещания:

    1) наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др.

    2) надлежащее назначение в завещании наследника, который должен был обладать специальной правоспособностью, т. е. способностью быть назначенным в качестве наследника. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.

    3) соблюдение установленной формы завещания.

    1) testamentum comitis calatis, т. е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли

    2) testamentum in procinctu, т. е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.

    1) устные (объявление и утверждение перед Народным собранием, объявление воином перед походом или сражением)

    2) письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее семи присутствующих лиц: завещателя, пяти свидетелей, доверенного лица, которое в последующем исполняло завещание).

    Условия ничтожности завещания:

    1) отсутствие у завещателя завещательной правоспособности

    2) несоблюдение формы завещания

    3) отсутствие действительного назначения наследника

    4) совершение завещания под заблуждением, принуждением или обманом.

    В римском праве завещание признавалось недействительным в случаях:

    1) отмены его завещателем, которая в древнейшем римском праве производилась путем составления нового завещания, а по преторскому праву - путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей)

    2) потери завещателем завещательной правоспособности

    3) утраты назначенными наследниками своей специальной правоспособности, т. е. способности быть назначенными в качестве наследников

    4) смерти наследников ранее смерти завещателя

    5) непринятия наследниками наследства, т. е. отказа от наследства

    6) нарушения прав на обязательную долю.

    54. Наследование по закону

    Наследование по закону - наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

    Основной признак наследования по закону - наличие родства между наследником и наследодателем.

    Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

    1) "свои" или "необходимые" наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь

    2) агнаты - лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию

    3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

    В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

    Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агнатическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

    1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные

    3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно

    4) переживший наследодателя супруг (супруга).

    В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).

    По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

    1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя

    2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер

    3) неполнородные братья и сестры наследодателя

    4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему

    5) супруг(супруга) наследодателя.

    Источники:
    studbooks.net, www.bibliotekar.ru, eksdan.ru, bookish.link, profilib.com

    Следующие:




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное